Feminicidio: Un análisis criminológico-jurídico de la violencia contra las mujeres
Esta
investigación parte de un examen
de los diferentes conceptos de
femicidio/feminicidio, de sus orígenes, de sus diferentes
connotaciones, así como de su subdivisión y marcos
normativos internacionales en orden a
realizar un análisis del panorama de la
tipificación del feminicidio/femicidio llevado a cabo, hasta la
actualidad, en los países latinoamericanos. Para definir los objetos
de la investigación, utilizaremos tres clasificaciones diferentes, a
saber: países que han adoptado leyes autónomas (es decir, fuera
del Código Penal), como Costa Rica
y Guatemala; países que han promulgado
legislaciones internas que contemplan el tipo penal autónomo de
femicidio/feminicidio pero incluyéndolo en el Código Penal, como es
el caso de México; y, por último, las iniciativas de leyes que han
adoptado el femicidio/feminicidio como calificador y agravante del
delito de homicidio en los Códigos Penales, como se ha hecho en
Chile y en Perú. Prestaremos especial atención a la
regulación en dos ordenamientos jurídicos, como son el español y
el brasileño. En cuanto a la regulación en España, cabe destacar
la Ley de Protección Integral contra la
violencia de género (LO 1/2004), que,
a partir de las recomendaciones de los organismos
internacionales, tiene como objetivo proporcionar una respuesta
global a la violencia que se ejerce sobre las mujeres.
Junto al
análisis y balance de esta Ley, analizaremos
si resulta necesario incorporar la
figura penal del femicidio/feminicidio en el
ordenamiento español. En cuanto al
ordenamiento jurídico brasileño, partiremos de una breve
historia de la violencia contra las mujeres en Brasil, con el
objetivo de facilitar una adecuada comprensión de los procesos
históricos hasta llegar a la promulgación de la Ley nº 11.340 de 7
de agosto de 2006, denominada Ley Maria da Penha, que conforma la
singularidad de nuestro caso. Por último, presentamos algunos
aspectos de la reciente tipicación del feminicidio, incluida en el
Código Penal brasileño mediante la Ley 13.104 de 09 de marzo de
2015, como calificadora del delito de homicidio
La relevancia del consentimiento de los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 años en el delito sexual de estupro
El
consentimiento tiene una gran relevancia en todos los ámbitos del
derecho, incluyendo en el ámbito penal. Sin embargo, la disposición
quinta del artículo 175 del Código Orgánico Integral Penal
sostiene que en los delitos de carácter sexual el consentimiento de
los menores
de edad es irrelevante. El delito sexual
de estupro, el cual será analizado en la presente tesina, presupone
que el sujeto pasivo mayor de catorce años y menor de dieciocho años
otorga su consentimiento para mantener una relación sexual con un
mayor de edad. No obstante, esa
voluntad manifestada
se la considera que carece de
importancia ya que fue obtenida por
medio del engaño al ser una persona sin la madurez suficiente. En la
presente tesina, se demuestra la relevancia del consentimiento de los
mayores de catorce años y menores de edad en el delito de
estupro ya que la manifestación de su opinión en asuntos que les
afectan constituye un derecho supranacional y constitucional que debe
ser respetado por la ley penal. Además, se muestra jurisprudencia
nacional e internacional que ratifican la necesidad
de darle valor a dichas opiniones. Por
último, se brinda una recomendación para
modificar el artículo del estupro,
con el fin de que los jueces
y autoridades pertinentes tomen en cuenta la opinión de los jóvenes
mayores de catorce años y las circunstancias en las que
fue
otorgada dicha voluntad de mantener relaciones sexuales.
De esta manera, se respetan los
derechos de los menores de edad
y no se desnaturaliza el delito de estupro.
Propaganda y castigo en la reforma penal ecuatoriana
El
castigo es un elemento constante y
necesario dentro de toda la historia
de la penalidad. La forma cómo ha evolucionado responde a todo
un contexto histórico, social, cultural, económico
y político diverso. Existen, como se
sustentará a continuación,
múltiples datos
bibliográficos que dan cuenta de este proceso. Inicialmente, el
sacrificio en sus diversas modalidades,
implicaba la aplicación del castigo,
materializado en la mayoría de casos en la muerte o
destrucción de plantas, animales y seres humanos. Dentro
de
sus múltiples objetivos existe un común denominador que es el
equilibrio social. Paralelamente, la venganza es también un elemento
que persiste dentro de la lógica del castigo, como
una cualidad innata de ser humano ante
determinados hechos. De manera evidente, el sacrificio y
la venganza, para poder hacerse efectivos, requieren del empleo
de la violencia. La interrelación
entre violencia y castigo es
innegables, pues ciertamente todo tipo de castigo es ejecuta do
de violentamente, para lo cual se utilizan rituales definidos.
Los
conceptos de sacrificio, venganza, violencia, castigo y ritual no son
ajenos a la política criminal de la
actualidad, principalmente si observamos
detenidamente el funcionamiento del sistema
penal, como mecanismo de respuesta
estatal frente al fenómeno de la
criminalidad. Es importante, entonces,
comprender teóricamente la presencia de todos estos
conceptos en el sistema penal actual, desde donde se conforma la
cultura del castigo como un fenómeno tangible y no solamente como
una teoría.El eje central de esta
investigación se centra en comprender
cómo la cultura del castigo impregnada en la
estructura social se pone de manifiesto. Para este propósito,
se
analizará la actividad mediática producida a raíz de
las reformas al Código Penal y Código de Procedimiento Penal del
Ecuador de 29 de marzo del 2009, tomando como referencia a uno de los
medios de comunicación más emblemáticos e influyentes del país,
“Diario El Comercio” y determinar su incidencia dentro de la
decisión de reformar nuevamente las normas mencionadas.Los
puntos que observaré en este análisis
se refieren a la reducción de los
estándares del castigo que incluyó la reforma, pues básicamente el
hurto fue convertido de delito de acción
pública a delito de acción privada
y la prisión preventiva fue considerada de
última instancia, creando medidas alternativas a su aplicación.La
influencia que potencialmente tienen los
medios de comunicación dentro del proceso
legislativo resulta fundamental para observar si, en este caso
puntual, realmente motivaron o impulsaron la
nueva reforma que volvía el castigo a
sus estándares habituales, realizada el 24 de marzo del 2010.
Comprendiendo la complejidad de elementos que
incluye el estudio de la norma penal
desde una óptica amplia y la función que respecto de ella cumple la
criminología mediática, se realizará una investigación
que
muestra una varios hechos ocurridos en el lapso de un año,
siguiendo un criterio cronológico, siendo preciso mencionar que,
debido a su amplitud, es un tema que puede ser observado desde puntos
diversos.El análisis que a continuación
se presenta utiliza una fuente
hemerográfica obtenida de “Diario El Comercio” y la información
obtenida no ha sido cotejada con la de otros medios
de comunicación.
Se centra
fundamentalmente en el análisis del
tratamiento mediático realizado sobre la
descripción normativa del hurto y la
prisión preventiva, lo cual significa que no se incluyen datos
comparativos con otro tipo de delitos ni tampoco se
realiza un
análisis de las noticias
delincuenciales dentro del contexto de otras
noticias.Finalmente, la presente investigación
pretende constituirse como un eje desde
el cual se puedan desprender otras investigaciones sobre el tema,
sobre la firme convicción de que solamente la
producción de información veraz puede
generar una deliberación pública responsable que no se
someta a los lineamientos de la criminología mediática ni del
populismo penal. Al respecto,es importante ampliar la línea del
tiempo que en esta tesis se analiza, además de obtener más
información como entrevistas a los actores de la reforma penal,
revisión de actas de las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional
y el estudio de la actividad ejecutada por otros medios de
comunicación sobre el tema, a fin de llegar a nuevas conclusiones
valederas que aporten con críticas y alternativas ante esta
problemática.
Los Animales No Humanos: ¿Bienes Patrimoniales Susceptibles de Protección o Sujetos de Derecho? Una Aproximación desde la Teoría y el Derecho Colombiano
El
presente artículo describe las diferentes corrientes de pensamiento
que se han instaurado alrededor del tema de
la protección de los animales y sus
derechos : la teoría del bienestar y la teoría de los
derechos de los animales. Dado que el papel de los animales
en la sociedad es fundamental en
el desarrollo económico, social y cultural
actual, se presentan las fases de
su evolución histórica y cronológica. En
relación con el contexto colombiano se describe en una línea de
tiempo los principales desarrollos jurisprudenciales y
legislativos al respecto, buscando
identificar los principales momentos y justificaciones para el
cambio de paradigma y el acercamiento con el movimiento de la defensa
de los derechos de los animales.
Responsabilidad de los administradores de sociedades comerciales por daños causados al medioambiente
El
presente artículo es un estudio legislativo, doctrinal y
jurisprudencial sobre la responsabilidad que les cabe a los
administradores de las sociedades comerciales concretamente cuando
incumplen los deberes que las normas legales y estatutarias les
imponen, pues su cargo como administradores es de vital importancia
no solo para el desarrollo del objeto social u obtener los intereses
comunes e individuales de los socios, sino también en relación con
los efectos de sus decisiones dentro y fuera de la empresa y respecto
de terceros ajenos al desarrollo y los intereses de la sociedad. Es
por tanto necesario establecer de manera expresa cual es y hasta qué
punto se extiende la responsabilidad de los administradores frente a
los efectos dañinos que en un momento determinado puedan generar las
actividades de una sociedad colombiana en el medioambiente.
Voluntades anticipadas al final de la vida.Una aproximación desde la regulación colombiana y en el derecho comparado
La
relación de los profesionales de la salud con los pacientes tiene
como piedra angular el respeto del derecho de las personas a
autodeterminarse, a tomar decisiones libres e informadas respecto a
su vida, salud y cuerpo. El final de la vida es uno de los más
importantes momentos vitales en el cual es definitivo garantizar que
el paciente pueda tomar una serie de decisiones sobre múltiples
aspectos, como son el deseo o no de ser informado, aceptar o no
medidas terapéuticas y de cuidado paliativo, rechazar aquellas que
son fútiles, definir quién puede acceder a sus datos clínicos o
quién representara su voluntad.; esto con el fin de proteger su
derecho a una muerte digna. No obstante, en esta parte de la vida es
frecuente que el paciente se encuentre aquejado por patologías que
alteran su competencia para decidir, lo cual nos obliga a recurrir a
instrumentos que protejan y proyecten su autonomía en el tiempo,
como es el caso de las voluntades anticipadas. En Colombia, dos
importantes regulaciones han tratado este tema recientemente: la Ley
1733 de 2014 y la Resolución 1216 del 20 de abril del 2015. El
presente artículo pretende, con una perspectiva bioética y
jurídica, analizar distintos aspectos de las volun-tades anticipadas
en Colombia, teniendo como hilo conductor el derecho comparado, de
tal forma que permita establecer las condiciones requeridas para
garantizar la eficacia y la validez de estas, y determinar los
titulares de este derecho y el alcance y la exigibilidad de dichas
voluntades.
Marco normativo colombiano para la regulación de los delitos informáticos contra la propiedad intelectual
En
Colombia se está a pocos días de cumplir un lustro de
promoción de los usos de las
tecnologías informática, electrónica
y comunicaciones, con
el liderazgo de Internet, adoptadas como pilar de desarrollo,
impulsadas mediante política pública y ejecutadas con el Plan Vive
Digital. El impacto social, más positivo que negativo, es
multidimensional, pues afecta la totalidad
de las actividades humanas.
Pero paralelamente a sus bondades
están los riesgos de delitos, de nuevas oportunidades y formas de
delincuencia y de vulneración de los derechos humanos. El uso
indebido o no autorizado, incluso la mala administración de
la información de las personas, familias, empresas, instituciones,
estados, accesible y disponible a través de tales tecnologías, es
lo que está ocasionando grandes dificultades, pérdidas y
amenazas en las sociedades del mundo entero. De aquí que revisar
analíticamente el marco normativo colombiano como garantía para la
propiedad intelectual frente a los delitos informáticos se hace de
significativa importancia, por ser un tema de vanguardia y poco
explorado desde la investigación jurídica. Entre los principales
resultados obtenidos se tiene: Con la expedición de la Ley 1273 de
2009, Colombia entró a formar parte de los países que se han
preparado con herramientas eficaces para contrarrestar
la
problemática de los delitos informáticos en todas sus
modalidades.
El tema de la propiedad intelectual en los
programas informáticos por ser de vanguardia y de constante cambio,
se convierte en un campo de investigación e intervención desde el
Derecho.
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